Статья 166 ч3

Статья УК РФ об угоне без цели хищения может быть отменена

Депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» следует признать утратившей силу. Такой законопроект 1 народный избранник представил на рассмотрение нижней палаты парламента.

Свою инициативу Олег Нилов объясняет тем, что часто одни и те же, по сути, действия преступников правоохранительные органы трактуют по-разному. Если злоумышленник уже успел реализовать украденную машину, это квалифицируется обычно как кража (ст. 158 УК РФ). До указанного момента чаще всего действие преступника расценивается как угон без цели хищения.

Основным различием при этом выступает субъективная сторона деяния – иными словами, выясняется, имел ли угонщик умысел на реализацию транспортного средства. Олег Нилов добавляет, что кроме самого факта реализации больше не существует никаких объективных обстоятельств, которые помогли бы установить настоящую цель угона.

«Так, например, в Санкт-Петербурге в 2014 году было угнано 6255 машин. При этом раскрываемость краж за данный период составила всего 3,6% годовых. 45 человек из числа задержанных, по версии правоохранительных органов, угнали автотранспорт попросту чтобы «покататься», – отмечается в пояснительной записке.

В то же время, наказание за кражу, совершенную в особо крупном размере или организованной группой, более суровое, чем угон при таких же квалифицирующих признаках. За угон будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет (ч. 3 ст. 166 УК РФ), а за кражу срок заключения такой же, но судья может назначить дополнительные наказания, например, штраф в размере 1 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Какие документы нужно представить в страховую компанию в случае угона машины, застрахованной по КАСКО? Узнайте из материала «Угон» в «Домашней правовой энциклопедии» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

В случае одобрения предлагаемых поправок все лица, совершившие угон автомобиля, будут привлекаться к ответственности за кражу.

Главная | Уголовный кодекс РФ | Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакции)

в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб, —

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14.

Общество защиты прав потребителей в социальных сетях:

Приговор (условное наказание) по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 декабря 2014 года г. Самара

Железнодорожный районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Парамзина С. В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Самары Леоновой Ю. Д.,

подсудимого Емельянова Н. В.,

защитника – адвоката Антонова А. П., предъявившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

при секретаре З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № в отношении

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Е. совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 01 часа 00 минут до 04 часов 00 минут, более точное время не установлено, Е., находясь по месту своего проживания по адресу: , завладел ключами от автомобиля , принадлежащего ФИО1, и имея умысел на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), подошел к вышеуказанному автомобилю, расположенному напротив дома . Во исполнение преступного умысла, Е. при помощи имеющихся у него ключей проник в салон данного автомобиля, сел за руль и, запустив двигатель, с места совершения преступления скрылся. После чего Е., управляя указанным автомобилем, передвигался по неустановленным улицам города до дома , где не справился с управлением и совершил наезд на световую опору ЛЭП.

В судебном заседании подсудимый Е. виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и поддержал ходатайство, заявленное им до судебного заседания, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что последствия заявленного ходатайства понимает, заявляет его добровольно в присутствии защитника и после проведения консультации с ним.

Защитник Антонов А. П. в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого Е.

Потерпевшая ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом, представила заявление, в котором просила рассмотреть дело без ее участия в особом порядке. Кроме того, в своем заявлении потерпевшая ФИО1 просила взыскать с Е. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, деньги в сумме 356 771 рубль.

Государственный обвинитель Леонова Ю. Д. не возражала против применения особого порядка принятия судебного решения.

Проверив представленные обвинением материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился Е., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности – достаточными для вывода о виновности Е. во вмененном ему преступлении. Наказание за совершенное Е. преступление не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимый вину признал полностью, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил добровольно в присутствии защитника.

Таким образом, по делу имеются все основания, предусмотренные ст.314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Действия Е. правильно квалифицированы органами дознания по ч. 1 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

При назначении наказания подсудимому Е. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого, который .

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает . Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют; оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ судом не установлено.

Принимая во внимание данные обстоятельства, требования ст. ст. 316, 317 УПК РФ, и, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление Е. возможно без изоляции от общества, при этом суд не находит оснований для изменения категории преступления.

Исковые требования ФИО1 в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требуется отложение судебного разбирательства для проведения дополнительных расчетов, а именно стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-310, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Е. периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в дни, установленные этим органом; не менять постоянного места жительства без его уведомления.

Избрать Е. меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Признать за ФИО1 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: автомобиль , свидетельство о регистрации ТС серии №, ключи от автомобиля – оставить у потерпевшей ФИО1

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требованийст.317 УПК РФ.

Разъяснить Е., что в случае подачи апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С. В. Парамзин

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Другую практику адвоката Анатолия Антонова Вы можете посмотреть в открытом доступе здесь

Причины и условия, способствующие совершению преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ.

Изучение уголовных дел показало, что в большинстве случае, несовершеннолетними угон совершается в группе в другими подростками, либо со старшими товарищами. Зачастую, молодые люди, желая проявить лихачество, удальство, совершают данное преступление в присутствии своих товарищей. При этом 30% осужденных (от общего числа осужденных лиц) на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Указанные данные позволяют сделать вывод о том, что одной из основных причин, побуждающих к угону, являются свойственные подростковому возрасту ложные представления об основных моральных ценностях и достоинствах личности, неспособность четко контролировать свои действия и давать верную оценку тому, что является допустимым, а что не соответствует общепринятым нормам и правилам поведения. Потребление алкогольных напитков, безусловно, еще больше способствует возникновению негативных желаний у подростка с неустойчивой психикой.

Говоря о причинах, побуждающих подростков к совершению угона, также необходимо указать на отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей за поведением ребенка. Так, в 74% случаев преступления совершены в ночное время. Как правило, умысел на угон возникает в результате бесцельного хождения подростков по улицам города (поселка). Из пояснений привлеченных к уголовной ответственности лиц следует, что угон совершен ими с целью развлечься, весело и азартно провести время.

Лица, привлеченные к уголовной ответственности по ст.166 УК РФ, более старшего возраста, в большинстве своем в момент совершения преступления также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Около 30% лиц, осужденных за угон, ранее судимы (в том числе, у некоторых судимости погашены). Как правило, указанные лица ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, т.е. за преступления против собственности.

Не единичны случаи, когда угон совершается лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Например, приговором Новокузнецкого районного суда от 27.06.07г. Хохлов осужден по ч.1 ст.166 УК РФ (с учетом изменений, внесенных в приговор кассационным определением от 16.10.07г.) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее приговором Центрального районного суда г.Новокузнецка от 21.11.03г. Хохлов судим по ч.1 ст.166 УК РФ к 3 годам лишения свободы; приговором Новокузнецкого районного суда от 23.12.03г. по п. «в» ч.2 ст.158, п. «в» ч.2 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ, ч.5 ст.69 — к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Хохлов освободился из исправительного учреждения 20.12.06г. по отбытии срока наказания, и 14.04.07г. вновь совершил угон автомобиля.

Кроме того, в ряде случаев в совершении угона лица ведомы старшими и более опытными товарищами.

Например, приговором Новокузнецкого районного суда от 25.04.07г. Досайкин и Морозов осуждены за угон группой лиц по предварительному сговору. Ранее, приговором от 31.08.05г., Морозов уже осуждался по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, т.е. за аналогичное преступление. Из материалов дела видно, что именно он являлся инициатором совершения нового угона автомобиля в группе с Досайкиным.

Приговором Тайгинского городского суда от 28.02.07г. Арбузов и Белесов осуждены по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний Арбузов, ранее судимый за угон (приговор от 31.01.07г.), в 22 часу встретил несовершеннолетнего Белесова и предложил ему совершить угон автомобиля «Жигули», чтобы покататься, на что Белесов согласился.

Также имели место случаи вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления – угона группой лиц по предварительному сговору.

Так, приговором Тайгинского городского суда от 23.08.07г. Целуйко осужден по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ и ч.4 ст.150 УК РФ, а несовершеннолетний Гусейльников по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ.

Судом установлено, что вовлечение заведомо несовершеннолетнего совершено путем обещания. Так, суд установил, что Целуйко проживает в одном доме с Гусельниковым, которого знает с детства, они дружат и ему известно о том, что Гусельникову 17 лет, предложил ему совершить угон машины, тот отказался и тогда Целуйко сказал, что если их поймают, то он всю вину возьмет на себя.

Приговором Анжеро-Судженского городского суда от 30.08.07г. Бордых осужден по ч.4 ст.150 УК РФ и ч.4 ст.166 УК РФ.

Судом установлено, что Бордых, являясь родственником Каманчукова и Борисова, достоверно зная о том, что Каманчуков 1990 года рождения и Борисов 1991 года рождения, являются несовершеннолетними, вовлек их в совершение угона. Вовлечение совершено путем психического насилия, которое выразилось в превосходстве старшего в их семье. Бордых угрожал применением физической расправы, в случае отказа выполнить приказ старшего.

Аналогичные обстоятельства установлены по уголовному делу в отношении Борисова (приговор Анжеро-Судженского городского суда от 31.08.07г.).

Анализ судебной практики показал, что угон совершается, как автомобилей, принадлежащих ранее незнакомым для осужденных лицам, так и автомобилей знакомых, родственников и друзей осужденных. Также имеют место случаи угона автомобилей, которые были пригнаны в автосервис для производства ремонта либо на автомойку — работниками соответствующих частных предприятий.

Изучение уголовных дел показало, что чаще всего (69%) угоняют недорогие отечественные автомобили, старых моделей, без противоугонных устройств, у незнакомых лиц.

Иностранные автомобили (16%), в большинстве случаев были угнаны работниками автосервисов и автомоек, либо у знакомых, родственников, друзей.

Поскольку по изученным делам, как правило, автомобили угонялись у знакомых либо родственников, а также работниками автосервисов и автомоек, которым владельцами автомобилей передавались ключи от автомобилей, то ответить на вопрос о наличии в автомобиле противоугонных устройств не представляется возможным, поскольку данный вопрос следствием не устанавливался.

В ряде случаев, сами потерпевшие не позаботились о сохранности своего имущества, оставив машину без присмотра, с незапертой дверью, с ключами в замке зажигания и т.п.

Что суды понимают под «неправомерным завладением транспортным средством»?

Предметом рассматриваемого преступления является автомобиль или иное транспортное средство (троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства, приводимые в движение двигателем, за исключением мопедов. При этом к мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками).

Отметим, что в судебной практике Кемеровской области случай незаконного осуждения лица по ст.166 УК РФ в связи с неправильным определением предмета данного преступления имел место в 2005 году.

Так, приговором Беловского районного суда от 02.08.05г. Кириллов осужден, в том числе, по ч.1 ст.166 УК РФ — за угон велосипеда. Судебная коллегия приговор в этой части отменила с прекращением производства по делу.

Угон – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Неправомерность завладения транспортным средством означает, что виновный завладевает чужим транспортным средством, т.е. таким, которое не принадлежит ему на праве личной собственности и не находится в его правомерном владении, не закреплено за ним по службе, и он не имеет права им распоряжаться.

Таким образом, для признания неправомерности завладения автомобилем суды устанавливают факт отсутствия законных прав на управление и распоряжение указанным автомобилем.

Например, в приговоре Рудничного районного суда г.Прокопьевска от 21.05.07г. в отношении Яковлева судья указал, что «в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый Яковлев без разрешения собственника Гиль И.К., а также без разрешения своего знакомого Гиль С.И., управляющим автомашиной по доверенности, неправомерно завладел автомобилем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Яковлев проигнорировал требования Гиль С.И. остановить машину, в осуществление умысла на угон поехал со двора дома. При этом Гиль С.И. размахивал руками, кричал и бежал за автомашиной, т.е. принимал все возможные меры к воспрепятствованию подсудимому осуществлению движения на его на машине.

На предварительном следствии и в суде все свидетели последовательно указывали, что подсудимому никто не разрешал управлять чужой машиной. После угона Гиль С.И. спрашивал находившихся во дворе дома своих знакомых, почему подсудимый уехал на его машине, он был в недоумении от действий своего знакомого». Таким образом, суд пришел к выводу о том, что «Яковлев, нарушая право собственности, угнал машину и стал кататься на машине».

В приговоре от 08.02.07г. судья Кемеровского районного суда также указал, что «Хухлаев А. и Хулаев С., желая добраться до п.Звездный, воспользовались тем, что потерпевший уснул, Хухлаев А. взял ключ от автомобиля «Тойота-Марк 2», принадлежащего потерпевшему, с целью угона, Хухлаев А. и Хулаев С. подошли к указанному автомобилю, не имея письменного разрешения и согласия законного владельца управлять данным автомобилем, умышленно, нарушая право собственности, принадлежащее Малкову, и осознавая, что завладевают автомобилем неправомерно, открыли дверцы, завели двигатель и поехали по направлению к д.Старочервово, тем самым неправомерно завладели автомобилем без цели хищения».

Что суды понимают под «поездкой» на угнанной автомашине? Длительность такой поездки.

Согласно п.15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.10.1969г. №50 (в ред. от 25.10.1996г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения», под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения следует понимать захват транспортных средств и поездку на них. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда транспортного средства с места, на котором оно находилось.

Однако, исходя из этимологии термина «завладеть», смысл действий, которые обозначаются им, состоит в получении транспортного средства в свое физическое обладание или установление контроля над ним. Физическое обладание транспортными средствами из-за их особенностей ассоциируется с поездкой на нем (в нем). Но, по мнению судей районных (городских) судов Кемеровской области, завладеть можно и не используя эту особенность транспортного средства, например, толкая машину, мотоцикл.

Приговором Новокузнецкого районного суда от 25.04.07г. в отношении Досайкина и Морозова, осужденных за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, суд установил следующее.

24.03.06г. около 2 часов Морозов и Досайкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью угона автомобиля без цели хищения, пришли к магазину, где стоял автомобиль ВАЗ 2106, принадлежащий Казакову, где во исполнение единого умысла, Морозов открыл дверь и проник внутрь салона, пытался завести двигатель путем соединения проводов зажигания, но не смог. Тогда Морозов и Досайкин совместными действиями, не заводя двигателя, откатили автомобиль с места стоянки на дорогу, тем самым завладели автомобилем, без цели хищения. После чего Досайкин сел за управление автомобилем, Морозов продолжал толкать автомобиль, но Досайкин не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в сугроб. После чего автомобиль был брошен.

Суд не согласился с мнением защитников о том, что действия подсудимых следует квалифицировать как покушение на угон, указав в приговоре, что «завладение автомобилем заключается в удалении с места стоянки любым способом. Поэтому преступление считается оконченным с момента, когда автомобиль удален с места стоянки, при этом расстояние, на которое удален автомобиль от места стоянки, значения не имеет».

Также, по уголовному делу в отношении Юрьева, Шпака и Бака судом установлено, что вышеуказанные лица подошли к автомобилю ВАЗ 21074, стоявшему во дворе дома №120 по пр.Кузнецкому, и, реализуя умысел на угон данного автомобиля, не имея законных прав на управление и распоряжение указанным автомобилем, не принадлежащим им на праве личной собственности, Шпак и Бак, действуя совместно и согласовано, с помощью отвертки сняли заднее стекло автомобиля. После этого, Бак пролез в салон автомобиля и открыл дверцы. Действуя совместно и согласовано, Юрьев, Шпак и Бак, оттолкали автомобиль на 3 метра от подъезда, чтобы впоследствии им управлять. Затем Юрьев сломал замок зажигания и замкнул провода, отчего двигатель завелся. В этот момент их осветил фарами ехавший навстречу автомобиль. Испугавшись того, что они могут быть замечены и пойманы, несовершеннолетние бросили на месте автомобиль и с места происшествия скрылись.

Оценив вышеуказанные обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наличии оконченного состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (приговор Заводского районного суда г.Кемерово от 05.10.07г.).

Таким образом, по мнению судей, оконченным угон признается в момент приведения виновными транспортного средства в движение любым способом. При этом длительность поездки на квалификацию содеянного не влияет.

Основным обстоятельством, дающим основание отграничить угон от кражи, грабежа и разбоя, является установление отсутствия цели хищения.

Чаще всего при угоне виновных задерживают работники милиции в процессе эксплуатации транспортных средств, когда отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о намерениях виновного лица присвоить, разобрать на запасные части либо покататься на автомобиле. При таких обстоятельствах трудно четко разграничить угон и хищение.

При устоявшейся в теории и на практике характеристике корыстной цели, необходимой для вменения хищения, ее в подобных ситуациях практически невозможно доказать. На практике в рассматриваемых ситуациях вопрос о квалификации действий лиц, завладевших транспортным средством, решается в зависимости от показаний виновного. При отсутствии иных данных, свидетельствующих о наличии цели хищения, действия виновных квалифицируются как угон. Как в материалах уголовных дел, так и в обвинительных приговорах по ст.166 УК РФ, в качестве обоснования квалификации, приводится одна и та же фраза «. имея умысел на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. ».

Так, например, органами предварительного расследования Манзенков, Горяйнов и Чащин (приговор Юргинского городского суда от 16.01.07г.) обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ. В ходе предварительного следствия подозреваемые показывали, что они не собирались похищать автомобиль, а хотели только покататься на нем, а затем вернуть.

Однако в ходе судебного заседания подсудимые на вопросы суда сообщили, что не хотели угонять машину, намерены были украсть ее, разобрать по запчастям, которые затем хотели продать.

Такое изменение показаний подсудимых привело к тому, что государственный обвинитель изменил обвинение с п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ на п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ. Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией, поскольку, по мнению суда, этим не нарушаются положения ст.252 УПК, т.к. положение подсудимых не ухудшается.

В отношении Хайдарова (постановление Беловского городского суда от 22.06.07г. о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон) первоначально возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ. Однако, согласно показаниям подозреваемого, он воспользовался мотоциклом для того, чтобы прокатиться, в связи с чем, впоследствии органами предварительного следствия обвинение Хайдарову предъявлено по ч.1 ст.166 УК РФ.

Таким образом, в приведенных примерах, как и по многим другим делам, основанием квалификации преступных деяний по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за хищение, либо за угон автомобиля или иного транспортного средства, являются показания виновных лиц.

Из приведенных в таблице №2 Приложения сведений видно, что в действиях более чем 50% лиц, признанных виновными в совершении угона, установлен квалифицированный состав рассматриваемого преступления.

Чаще всего угон совершает группой лиц по предварительному сговору. Особых затруднений при квалификации действий виновных лиц по данному признаку у судей области не возникает.

В судебной практике Кемеровской области имеют место также случаи осуждения лиц за совершение угона с применением насилия, как не опасного, так и опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, при угоне (п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ), суды понимают нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли, но не повлекшие последствий предусмотренных ст.ст.111, 112, 115 УК РФ, либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, запирание в помещении и т.д.),

Например, приговором Заводского районного суда г.Кемерово от 08.02.07г. Холкин осужден по п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ.

Судом установлено, что 0 5.11.06г. около 00.30 часов несовершеннолетний Холкин, находясь во дворе дома №16 по ул.С-Гвардейцев г. Кемерово, умышленно, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, подошел к автомобилю ВАЗ-21043, принадлежащему Курковой, где в салоне автомобиля находился Курков, управляющий данным автомобилем по доверенности. Холкин, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья к Куркову, взял его за рукав надетой на нем рубахи и насильно вытащил его из машины, после чего проник в салон, и сел за руль автомобиля и имеющимся в замке зажигания ключом завел двигатель автомобиля, не имея законных прав на управление и распоряжение указанным автомобилем, не принадлежащем ему на праве личной собственности, стал управлять данным автомобилем.

Судья Беловского районного суда, признавая Микаилова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ, и обосновывая наличие в действиях Микаилова указанного квалифицирующего признака, в приговоре от 29.10.07г. указал, что «квалифицирующий признак «с применением насилия неопасного для жизни и здоровья» обоснованно вменен в вину подсудимому, т.к. он погрузил Плотникова в багажник автомобиля, чем ограничил его свободу, нарушил телесную неприкосновенность гражданина, т.е. применил насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего».

Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, понимается судьями как психическое насилие, носящее неопределенный характер (высказывание намерений избить, поместить в багажник и пр.). Случаи квалификации действий виновных по признаку совершения угона с угрозой применения такого насилия в судебной практике единичны.

Приговором Беловского районного суда от 26.06.07г. Паршиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ.

Суд установил, что преступление совершено Паршиковым при следующих обстоятельствах.

Паршикова, Гуленкова и Новикова 22.12.06г., в вечернее время, в селе Старопестерево, Беловского района, встретили потерпевшего Аксенова, и попросили Аксенова отвезти их в город Полысаево. Аксенов, имея доверенность на управление автомобилем ВАЗ 21074., повез последних в город Полысаево. На обратной дороге 23.12.06г. в ночное время, возвращаясь вместе с Паршиковым, Гуленковым и Новиковым из города Полысаево в село Старопестерево, Беловского района, на автодороге г.Ленинск-Кузнецкий — г.Новокузнецк, расположенной на территории Беловского района, Паршиков, имея умысел на неправомерное завладение автомобилем, потребовал у Аксенова остановить автомобиль. После чего Паршиков подошел со стороны водителя Аксенова и сказал: «Вылазь, или тебе сейчас будет хана!». Аксенов данную угрозу воспринял реально, как угрозу применения к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Паршиков, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение автомобилем, схватил за рукав одежды Аксенова и потянул его из машины, т.е. применил насилие, не опасное для жизни и здоровья. После чего Паршикои, без разрешения Аксенова, сел за руль автомобиля и поехал по направлению села Старопестерево Беловского района, где, доехав до ларька «Полянка», Паршиков вновь стал угрожать Аксенову расправой, что они его свяжут и положат в багажник. Аксенов испугался за свою жизнь и здоровье, вышел из машины, а Паршиков поехал дальше кататься по улицам села Старопестерево.

Квалифицируя действия Паршикова как угон, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения такого насилия, суд указал, что примененное к потерпевшему насилии и угроза применения насилия не являются опасными для его жизни и здоровья, поскольку потерпевшему не причинено никакого вреда здоровья, а высказанные угрозы не создавали реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего.

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия при угоне (ч.4 ст.166 УК РФ), суды понимают насилие, повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, либо угрозу применения такого насилия, которая чаще всего выражается в высказывании угроз физической расправой в адрес потерпевшего, в демонстрации оружия, колюще-режущих предметов, приставлении их к телу потерпевшего и пр.

При угоне, совершенном с указанными квалифицирующими признаками, д ополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ против жизни и здоровья, по мнению следователей и судей, не требуется.

Белоногов и Максимов осуждены приговором Рудничного районного суда г.Кемерово от 10.09.07г., в том числе, по ч.4 ст.166 УК РФ. Судом установлено, что потерпевшему, согласно судебно-медицинской экспертизе при угоне автомобиля был причинен легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. Аналогично действия Белоногова и Максимова квалифицированы и органами предварительного следствия.

Судья Рудничного районного суда г.Кемерово, признавая Козловского и Елескина виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.166 УК РФ и ч.2 ст.162 УК РФ, в приговоре от 30.07.07г. установил, что в ходе неправомерного завладения автомобилем Темнорусова без цели хищения угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья выразилась в том, что Козловский, действующий совместно с Елескиным, удерживал потерпевшего Темнорусова за руку, направляя нож, переданный ему Елескиным, в сторону Темнорусова, потребовал Темнорусова лечь в багажник автомобиля, который открыл Елескин. После чего Елескин и Козловский, воспользовавшись ключами от замка зажигания автомобиля, под управлением Козловского поехали по ж.р.Кедровка г.Кемерово, неправомерно завладев автомобилем без цели хищения.

Приговором Тяжинского районного суда от 15.02.07г. Ташлыков и Отт осуждены, в том числе, по ч.4 ст.166 УК РФ. Судом установлено, что угон автомобиля совершен с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, поскольку указанные лица неправомерно завладели автомобилем потерпевшего помимо его воли, угрожая при этом ему ножом.

Качество предварительного следствия.

Изучение уголовных дел показало, что расследование дел рассматриваемой категории проводится не всегда качественно. Однако допущенные следователями, дознавателями нарушения чаще всего исправляются еще на стадии предварительного расследования. Не единичны случаи возвращения уголовных дел прокурором для производства дополнительного расследования .

При этом чаще всего дела возвращались в связи с тем, что не в полном объеме установлены обстоятельства преступления, не установлены все обстоятельства подлежащие доказыванию.

Так, дополнительное расследование по указанным причинам проводилось по делам: в отношении Шишкина и Сироты, рассмотренному Тяжинским районным судом 04.06.07г.; в отношении Камзаракова, рассмотренному Таштагольским городским судом 22.08.07г. ; в отношении Савина, рассмотренному Междуреченским городским судом 31.10.07г., и ряду других.

Имели место случаи возвращения судами уголовных дел данной категории прокурору в порядке ст.237 УПК РФ .

При этом чаще всего уголовные дела возвращаются прокурору за нарушением п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ — обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта.

Постановлением судьи Заводского районного суда г.Кемерово от 17.09.07г. возвращено прокурору уголовное дело в отношении Скороходова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ и ч.1 ст.158 УК РФ.

Основанием для возвращения уголовного дела прокурору явилось то, что согласно обвинительному акту, утвержденному прокурором Заводского района г.Кемерово, фамилия, имя и отчество обвиняемого – Скороходов Роман Олегович. В тоже время, согласно копии паспорта, а также ряда процессуальных документов по делу (постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, рапорта о задержании, протокола явки с повинной и др.), фамилия, имя и отчество обвиняемого – Скороходов Роман Андреевич.

Таким образом, по мнению суда, обвинительный акт составлен в отношении лица, по которому дознание в рамках данного уголовного дела не проводилось.

Однако не всегда судьи надлежащим образом отражают в постановлениях мотивы принятого решения о возвращении уголовного дела прокурору.

Судьей Яшкинского районного суда 07.08.07г. вынесено постановление о возвращении прокурору уголовного дела в отношении Резника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ и ч.1 ст.264 УК РФ.

Возвращая дело прокурору, суд сослался на п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, т.е. на то, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Однако, ни прокурор в своем ходатайстве, ни судья в постановлении не указали, какие именно нарушения были допущены при составлении обвинительного заключения, и почему они исключают возможность постановления судом приговора или иного решения.

В одном случае судьей Заводского районного суда г.Кемерово 06.04.07г. возвращено прокурору уголовное дело в отношении Кунгурова , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, для соединения уголовных дел.

В ходе судебного разбирательства судьей было установлено, что в производстве суда имеется другое уголовное дело по обвинению Кунгурова, которое, по мнению судьи, целесообразно соединить с указанным уголовным делом.

Обобщение судебной практики также показало, что случаев полного отказа государственного обвинителя от обвинения по ст.166 УК РФ в судебной практике Кемеровской области не имелось. Однако имели место случаи частичного отказа государственного обвинителя от обвинения.

Органами предварительного следствия Табакаев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ и п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, а Марасанов – п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ. Уголовное дело рассмотрено Центральным районным судом г.Новокузнецка 18.06.07г.

Следствием установлено, что в ночь с 14 на 15 ноября 2006 года в 1 часу Табакаев с целью угона подошел к автомобилю ВАЗ 21053, стоящему рядом с домом №78 по ул.Ясная в п.Абагур-Лесной г.Новокузнецка, и, воспользовавшись тем, что автомобиль не заперт, сел в салон машины и при помощи оставленного в замке зажигания ключа, завел двигатель автомобиля, поехал в сторону п.Тальжино, тем самым неправомерно завладел без цели хищения указанным автомобилем. Двигаясь на автомобиле по дороге по направлению в п.Елань, Табакаев, не справившись с управлением, разбил машину потерпевшего. После чего, встретив возвращавшегося в п.Абагур-Лесной на автомобиле «Тойота Марк 2» Марасанова, при помощи троса, прицепил разбитый автомобиль Бондаренко к машине Марасанова и отбуксировал его к дому №78 по ул.Ясная п.Абагур-Лесной.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 ноября 2006 года около 4 часов Табакаев группой лиц по предварительному сговору с Марасановым, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, и, желая скрыть совершенный ранее Табакаевым угон автомобиля, подошли к автомобилю ВАЗ 21053, принадлежащему Бондаренко и находящемуся во дворе дома №78 по ул.Ясная п.Абагур-Лесной г.Новокузнецка, Табакаев при помощи троса прицепил указанный автомобиль к автомобилю «Тойота Марк 2», в котором находился Марасанов, сам Табакаев сел за руль автомобиля ВАЗ 21053. После чего Марасанов, во исполнение общего преступного умысла, направленного на угон автомобиля ВАЗ 21053, завел свой автомобиль и поехал в сторону п.Елань, при этом Табакаев на буксире за рулем автомобиля ВАЗ 21053 проследовал за Марасаевым. В трехстах метрах от развилки на Абагурскую площадку Табакаев и Марасанов автомобиль ВАЗ 21053 оставили.

В судебном заседании прокурор отказался от обвинения в части квалификации действий подсудимых по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку в ходе судебного следствия не было добыто доказательств предварительного сговора на угон. Кроме того, указал, что совершенное Табакаевым преступление является длящимся и отдельной квалификации его действий в ночь с 14 на 15 ноября 2006 года от 1 до 4 часов ночи не требуется. Просил действия обоих подсудимых квалифицировать по ч.1 ст.166 УК РФ.

Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий Табакаева и Марасанова, и осудил обоих по ч.1 ст.166 УК РФ.

По уголовному делу в отношении Белоногова и Максимова ( приговор Рудничного районного суда г.Кемерово от 10.09.07г.) , обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.166 УК РФ, государственный обвинитель отказался от обвинения в части нанесения одного удара по плечу лезвием ножа, как не нашедшего свое подтверждение в ходе судебного следствия. Такой частичный отказ от обвинения в целом на квалификацию не повлиял, поскольку легкий вред здоровью потерпевшего причинен также и иными действиями подсудимых (Белоногов и Максимов нанесли не менее 10-ти ударов ногами, обутыми в ботинки, по голове потерпевшего, в результате чего потерпевшему был причинен закрытый перелом костей носа, расценивающийся как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья).

Приговором Беловского городского суда от 28.09.07г. Овчинников признан виновным по ч.3 ст.30 — ч.1 ст.166 УК РФ.

Органами предварительного следствия Овчинников обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, т.е. в покушении на угон, группой лиц по предварительному сговору с не установленным следствием лицом.

В судебном заседании государственный обвинитель предложил исключить из обвинения подсудимого квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», как не нашедший своего подтверждения, поскольку подсудимый показал, что он был один, предполагаемое лицо, которое, по мнению следствия, принимало участие в совершении преступления, не установлено, следовательно, судить о наличии между подсудимым и предполагаемым соучастником предварительного сговора не представляется возможным. Суд согласился с мнением государственного обвинителя. В судебном заседании государственный обвинитель предложил исключить из обвинения подсудимого квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», как не нашедший своего подтверждения, поскольку подсудимый показал, что он был один, предполагаемое лицо, которое, по мнению следствия, принимало участие в совершении преступления, не установлено, следовательно, судить о наличии между подсудимым и предполагаемым соучастником предварительного сговора не представляется возможным. Суд согласился с мнением государственного обвинителя.

В 2007 году при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст.166 УК РФ, судьями Кемеровской области вынесено 3 частных определения . При этом частные определения выносились:

— с целью обратить внимание прокуроров на допущенные нарушения процессуального закона на стадии расследования дела, а также на стадии рассмотрения дела (в отношении государственного обвинителя);

— с целью довести до сведения руководителя предприятия о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

1. 03.09.07г. судьей Тайгинского городского суда по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Яркова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, вынесено частное определение в адрес прокурора г.Тайги.

В определении судья указал, что в соответствии с п.7 ч.1 ст.225 УПК РФ в обвинительном акте дознаватель указывает обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. В ходе дознания установлено, что Ярков, будучи ранее судимым за умышленное преступление, вновь совершил умышленное преступление, т.е. в его действиях содержится рецидив преступлений (ч.1 ст.18 УК РФ).

Однако в обвинительном акте в отношении Яркова дознавателем рецидив преступлений не указан в качестве обстоятельства, отягчающего наказание («а» ч.1 ст.63 УК РФ).

Вместе с тем, в обвинительном акте в отношении Яркова в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, указано на совершение им преступления во время условно-досрочного освобождения. Такое указание противоречит требованиям ст.63 УК РФ, содержащей исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

2. 29.08.07г. частным определением судьи Рудничного районного суда г.Прокопьевска обращено внимание прокурора на следующие обстоятельства, требующие принятия необходимых мер.

Яковлев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166, ч.1 ст.264 УК РФ, совершенных им в возрасте 19 лет.

В ходе судебного заседания при проведении прений сторон представителем государственного обвинения было предложено применить к Яковлеву правила ст.96 УК РФ. Но при этом не были представлены мотивы, а также выводы о том, почему данный случай является исключительным, позволяющим применить положение главы 14 УК РФ к подсудимому Яковлеву. Кроме того, представителем государственного обвинения совершенно не исследовалась личность подсудимого Яковлева в соответствии с требованиями ст.96 УК РФ.

Суд указал, что представитель государственного обвинения должен в силу ч.4 ст.37 УПК РФ обеспечивать законность и обоснованность обвинения, а не формально представлять обвинение. В судебном процессе суд не должен догадываться о позициях сторон, в частности о позиции обвинения.

3. Судьей Рудничного районного суда г.Кемерово при рассмотрении уголовного дела в отношении Сивцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, вынесено частное определение в адрес частного охранного предприятия «Секьюрити». Суд постановил довести до сведения руководства частного охранного предприятия «Секьюрити» в лице директора о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

Так, п риговором Рудничного районного суда г.Кемерово от 05.03.07г. Сивцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Сивцов находясь в моечном боксе ОАО « КП AT П-№1» неправомерно завладел автобусом марки « ЛИАЗ 5256». ).

В частном определении суд указал следующее: «При рассмотрении дела установлено, что данное преступление совершено на территории ОАО «КП AT П-№1», расположенного по пр. Шахтеров, 1, г .Кемерово. Территория указанного автотранспорт-ного предприятия охраняется частным охранным предприятием «Секьюрити». Осужденный Сивцов беспрепятственно выехал с территории автотранспортного предприятия. У суда вызывает недоумение то обстоятельство, что при наличии на территории ОАО «КП AT П-№1 » охранников ЧОП «Секьюрити», стало возможно неправомерно завладеть транспортным средством — автобусом и выехать с территории через запас ные ворота. Указанные ворота закрыты на навесной замок. По мнению суда, причинами, способствующими совершению преступления, является то, что сотрудниками охранного предприятия ненадлежащим образом осуществляется контроль въездов и выездов с территории ОАО «КПАТП-№1», отсутствуют соответствующие запорные устройства на запасных воротах, что также способствовало беспрепятственному выезду Сивцова на похищенном автобусе с территории автотранспортного предприятия.

Для устранения причин суд считает, что необходимо рассмотреть вопрос о повышении дисциплины лиц, осуществляющих функции охранников, организовать посты охраны на всех, имеющихся въездах и выездах с территории ОАО «КПАТП-№1». Кроме того, следует рассмотреть вопрос о целесообразности организации на запасных воротах стационарного поста охраны, либо оборудования запасных ворот системами наблюдения, с выведением изображения на мониторы, для осуществления надлежащей охраны ОАО «КПАТП-№1».

Практика назначения наказания за совершение преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ.

Если ч.ч.3, 4 ст.166 УК РФ предусматривают только один вид наказания — лишение свободы на определенный срок, то санкции ч.ч.1, 2 ст.166 УК РФ являются альтернативными.

Тем не менее, статистика показывает, что большинство лиц за совершение преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ, осуждены к лишению свободы (97,6%).

В 62% случаев осуждения лиц к лишению свободы, наказание, назначенное в виде лишения свободы, признавалось условным (в том числе и за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.166 УК РФ).

Согласно санкции ч.1 ст.166 УК РФ за преступление, предусмотренное данной статьей, суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до 120.000 рублей. В ч.2 ст.46 УК РФ законодатель установил минимальный размер наказания в виде штрафа, который соответствует 2.500 руб.

Из общего числа осужденных лиц, 7 лицам за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа — от 1.000 руб. до 5.000 руб. При этом штраф в размере 1.000 руб. назначался несовершеннолетним осужденным.

Судья Прокопьевского районного суда (приговор от 24.10.07г.) назначил наказание несовершеннолетнему Ревкову в виде штрафа в размере 1.000 руб. с учетом требований ч.2 ст.88 УК РФ, согласно которой несовершеннолетним наказание в виде штрафа назначается от 1.000 руб.

По двум делам суд, назначив наказание в виде штрафа несовершеннолетним осужденным, постановил взыскать штраф с законных представителей осужденных, поскольку сами осужденные постоянного заработка не имеют. (Приговор Заводского районного суда г.Новокузнецка от 26.01.07г. в отношении Черникова, приговор Прокопьевского районного суда от 24.10.07г. в отношении Ревкова).

В одном случае суд счел возможным применить ст.64 УК РФ и назначить наказание, не предусмотренное санкцией ч.1 ст.166 УК РФ, т.е. обязательные работы.

Так, несовершеннолетний Тиминов приговором Рудничного районного суда г.Кемерово от 12.04.07г. осужден по ч.1 ст.166 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ — к 40 часам обязательных работ.

При определении вида и размера наказания суд учел: степень и характер общественной опасности, конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность подсудимого, уровень жизни и воспитания несовершеннолетнего, то, что он рос и воспитывался в детском доме, отец умер, мать лишена родительских прав, уровень психического развития, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Смягчающими обстоятельствами суд признал отсутствие судимостей, несовершеннолетний возраст, полное признание вины, что способствовало установлению истины в раскрытии преступления, возмещение ущерба, а также то, что Тиминов воспитывается в детском доме. Суд признал данные обстоятельства исключительными и счел возможным назначить наказание с применением ст.64 УК РФ.

В приговоре суд также указал, что считает нецелесообразным назначение наказания в виде штрафа, т.к. Тиминов не имеет постоянного дохода, находится на полном государственном обеспечении. А поскольку Тиминов не достиг возраста 16 лет, преступление им совершено средней тяжести, ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

В одном случае суд, применив ст.64 УК РФ, назначил не предусмотренное санкцией ч.1 ст.166 УК РФ наказание в виде исправительных работ.

Так, Вырода осужден приговором Юргинского городского суда от 21.02.07г. по ч.1 ст.166 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Как видно из приговора, суд учел то, что подсудимый имеет постоянное место жительства, посредственно характеризуется, мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгой мере наказания подсудимому, обстоятельства, смягчающие наказание (полное признание вины, раскаяние в содеянном), а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Совокупность указанных смягчающих обстоятельств суд признал исключительными, дающими основание для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ и виде исправительных работ.

Основания отмены и изменения приговоров в кассационном и надзорном порядке.

В 2007 году судебной коллегией Кемеровского областного суда рассмотрено 40 уголовных дела по жалобам и представлениям на обвинительные приговоры в отношении 46 лиц, осужденных по ст.166 УК РФ.

Кроме того, по 5 делам в отношении 8 лиц перед рассмотрением дела судебной коллегией кассационные жалобы (представления) были отозваны.

Результаты рассмотрения дел судом кассационной инстанции:

— оставлены без изменения — 24 обвинительных приговора, в отношении 26 лиц;

— изменено 12 обвинительных приговоров в отношении 14 лиц;

— отменено с направлением на новое судебное рассмотрение 4 обвинительных приговора в отношении 6 лиц;

Также судебной коллегией в 2007 году дважды рассматривалось уголовное дело по жалобам на обвинительный приговор в отношении лица, осужденного по ст.ст.166, 264 УК РФ. В первом случае приговор судебной коллегией отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение, во втором – оставлен без изменения.

Президиумом Кемеровского областного суда в 2007 году рассмотрено 6 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.166 УК РФ, по которым в отношении 7 лиц постановлены обвинительные приговоры. При этом во все обвинительные приговоры президиумом внесены изменения.

Анализ уголовных дел, обжалованных в кассационном и надзорном порядке, показал, что ошибки, допущенные районными (городскими) судами при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.166 УК РФ, в 2007 году, как правило, не связаны ни с квалификацией действий виновных, ни с нарушениями уголовно-процессуального закона.

В большинстве случаев, основанием для изменения приговоров послужило нарушение судом правил назначения наказания по ч.5 ст.69, ст.70 УК РФ, не верное определение в действиях виновного вида рецидива преступлений, нарушение правил исчисления сроков наказания и другие нарушения Общей части УК РФ.

Тем не менее, в двух случаях приговоры отменены в связи с н есоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 23.10.07г. отменен приговор Центрального районного суда г.Новокузнецка от 29.08.07г. в отношении Терентьева и Борисова. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Принимая такое решение, судебная коллегия указала, что описательно-мотивировочная часть приговора не соответствует требованиям ст.307 УПК РФ.

Суд, признав Терентьева и Борисова виновными в неправомерном завладении автомобилем Большакова, без цели хищения, совершенное ими группой лиц по предварительному сговору, т.е. в угоне транспортного средства, и, описав в приговоре признаки данного преступления, в мотивировочной части приговора, совершенно не понятно по каким основаниям, установил, что Терентьев и Борисов похитили автомобиль Большакова и установили над ним фактическое владение, хищение которого стало возможным в результате совместных действий осужденных.

Однако из материалов дела и, в частности, из показаний Терентьева и Борисова с явной очевидностью усматривается, что осужденные завладели транспортным средством потерпевшего Большакова не с целью хищения, а чтобы покататься на нем, что ими было и выполнено.

Постановлением президиума Кемеровского областного суда от 02.07.07г. изменен приговор Юргинского городского суда от 17.10.05г. в отношении Губина, исключено осуждение по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.166 УК РФ.

Приговором Губин осужден по ч.3 ст.30- ч.1 ст.166 УК РФ и по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ. В кассационном порядке дело не рассматривалось.

Как указано в приговоре, Губин совершил преступления при следующих обстоятельствах. Около 3 часов 06.04.05г. Губин решил завладеть без цели хищения автомобилем ВАЗ 21065. Открыв ножом дверцу автомобиля, Губин проник в салон, замкнув провода зажигания, попытался завести автомашину, но не смог, и ушел, не доведя свой умысел до конца.

Эти действия Губина квалифицированы по ч.3 ст.30- ч.1 ст.166 УК РФ — покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Около 4 часов 06.04.05г. Губин и Дегтярев решили завладеть без цели хищения автомобилем ВАЗ 21065. Подойдя к автомобилю, Губин сел в ранее им открытый салон и завел автомобиль. Затем за руль сел Дягтерев и они уехали.

Эти действия Губина квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенный группой лип по предварительному сговору.

Однако из показаний осужденных Губина и Дегтярева в судебном заседании, которые суд признал достоверными, следует, что Губин действительно решил угнать автомобиль, но не смог это сделать. Тогда он вернулся в квартиру, где находился Дегтярев и рассказал ему о своей попытке. Дегтярев согласился помочь, и они совместно исполнили задуманное — угнали автомобиль. Правдивость показаний осужденных подтвердил и свидетель Анкудинов — очевидец происходившего.

Таким образом, все действия Губина охватывались единым умыслом, и намерение угнать автомобиль, было осуществлено совместно с Дегтяревым. Этот вывод соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом и изложенным в приговоре.

Однако суд не дал оценку изложенным выше показаниям осужденных и свидетеля, и, исходя из фактических обстоятельств дела, сделал противоположный вывод — разделив действия Губина на два самостоятельных преступления.

Практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях,

предусмотренных ст.264 УК РФ.

Изучение материалов уголовных дел показало, что 38% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.264 УК РФ, в 2007 году районными (городскими) судами Кемеровской области рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ. Изучение материалов уголовных дел показало, что 38% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.264 УК РФ, в 2007 году районными (городскими) судами Кемеровской области рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ.

Изучение материалов уголовных дел показало, что 38% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.264 УК РФ, в 2007 году районными (городскими) судами Кемеровской области рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ. Изучение материалов уголовных дел показало, что 38% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.264 УК РФ, в 2007 году районными (городскими) судами Кемеровской области рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ.

При этом 45,5% уголовных дел рассмотрены судом с вынесением постановления о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, 57,5% из которых — в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264УК РФ, 5,7% — в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей указанной статьи УК РФ.

В одном случае уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон на стадии кассационного рассмотрения дела.

Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 23.08.07г. отмен приговор Куйбышевского районного суда г.Новокузнецка от 04.06.07г. в отношении Шахкяна, осужденного по ч.1 ст.264 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, без лишения права управления транспортным средством, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года. Уголовное дело производством прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Судебная коллегия указала, что перед началом заседания суда кассационной инстанции потерпевшим Антоновым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с Шахкяном, поскольку он не желает привлекать Шахкяна к уголовной ответственности, примирился с ним, причиненный ему моральный и материальный вред осужденным возмещен ему в полном объеме и заглажен причиненный вред. В свою очередь, осужденный Шахкян с ходатайством потерпевшего согласен.

Судебная коллегия сочла возможным удовлетворить заявленное ходатайство, отменить приговор и прекратить уголовное преследование в отношении Шахкяна в связи с примирением с потерпевшим, поскольку осужденный впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, загладил вред потерпевшему и возместил ему материальный и моральный вред.

В 1 случае уголовное дело прекращено судом в связи с деятельным раскаянием.

Постановлением Междуреченского городского суда от 09.08.07г. прекращено уголовное дело в отношении Шатова, обвиняемого в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенном 19.12.06г. на участке технологической дороги разреза «Междуреченский».

В судебном заседании подсудимый и защитник ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении Шатова в связи с деятельным раскаянием. Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела по данному основанию.

В материалах дела имеет заявление от потерпевших, в котором они просили прекратить уголовное дело в отношении Шатова за примирением сторон.

Суд в постановлении указал, что, учитывая заявленное ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, мнение государственного обвинителя и потерпевших, а также то, что Шатов ранее не судим, впервые совершил неосторожное преступление средней тяжести, активно способствовал раскрытию преступления, загладил вред, причиненный в результате преступления, что существенно, по мнению суда, снижает общественную опасность совершенного Шатовым деяния, способствовал установлению истины по делу, т.е. проявил деятельное раскаяние, а потому может быть исправлен без применения мер уголовного наказания и освобожден от уголовной ответственности на основании ст.75 УК РФ.

Причины и условия, способствующие совершению преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, а также данные, характеризующие личность виновного.

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется неосторожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности лица, управлявшего транспортным средством, по отношению к наступившим последствиям, хотя само нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Однако в целом это преступление неосторожное.

Лица, совершившие преступление, предусмотренное ст.264 УК РФ, характеризуются определенными особенностями, отличающими их от лиц, совершающих умышленные преступления. Для таких лиц менее характерно наличие криминогенных свойств личности.

Средний возраст лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст.264 УК РФ, составляет 30 — 40 лет. Как правило, это мужчины (женщины привлечены к уголовной ответственности за данный вид преступления в 1,6% случаев от общего числа привлеченных лиц), с образованием не ниже среднего, работающие.

Таким образом, лица, привлекаемые к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, представляют собой активную, трудоспособную и в основном занятую в сфере общественного производства часть населения.

Причем, в большинстве случаев к уголовной ответственности привлечены лица, имеющие стаж вождения 10 лет и более. Водители, рассчитывая на значительный опыт вождения, зачастую, игнорируют предписания о скоростном режиме движения, не принимают необходимые меры предосторожности, проявляют эгоизм, что, в конечном итоге, приводит к совершению дорожно-транспортного преступления.

Довольно часто причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия, является управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Наиболее типичными причинами нарушения правил дорожного движения являются:

1. проявление правового нигилизма, когда субъект игнорирует нормативные требования только потому, что считает их формальными либо излишними в конкретной ситуации;

2. неудовлетворительное знание правил дорожного движения по разным причинам;

3. снисходительное отношение к алкогольному опьянению;

4. хулиганские побуждения, проявляющиеся в лихачестве, браваде, бесшабашности при управлении транспортным средством;

5. мотивы подражания (желание не отстать от других, «не ударить лицом в грязь»).

В целом, изучение судебной практики показало, что наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, являются:

— превышение скорости движения или движение со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства (абзац 1 п.10.1 ПДД) — 72%;

— управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (п.2.7 ПДД) — 42%.

Случаев осуждения водителей транспортного средства по совокупности преступлений, ответственность за которые предусмотрены статьями 264 и 266 УК РФ , когда водитель владелец автомобиля выехал на технически неисправном транспортном средстве и нарушил правила дорожного движения, в силу чего, наступили последствия, указанные в этих статьях, в ходе обобщения судебной практики не выявлено.

Однако дела, по которым установлено, что водитель двигался на неисправном автомобиле, заведомо об этом зная, имели место, но уголовные дела по ст.266 УК РФ не возбуждались, и обвинение по ст.266 УК РФ не предъявлялось.

Всего в 2007 году судьями Кемеровской области по совокупности преступлений, предусмотренных ст.264 и ст.125 УК РФ рассмотрено 4 дела, по 3 из которых приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства.

Так, Бедарьков приговором Рудничного районного суда г.Прокопьевска от 16.10.07г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.264 УК РФ и ст.125 УК РФ.

Судом установлено, что Бедарьков, 10.11.06г. около 20 часов 50 минут, управляя автомобилем ГАЗ 3110, принадлежащим Рудяковой, двигался в г.Прокопьевске по ул.Обручева, в направлении к перекрестку с проспектом Строителей г.Прокопьевска, в темное время суток при пасмурной погоде со скоростью 65 км/ч . В пути следования водитель Бедарьков не проявил должного внимания к окружающей обстановке, не смог реально оценить ее, и нарушил п.10.1 ПДД РФ, согласно которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимости в направлении движения, скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен был принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, а именно Бедарьков в состоянии был обнаружить возникновение опасности в виде пешеходов Фадеевой Л.В. и Фадеева В.И., переходящих проезжую часть слева по ходу движения автомобиля, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, напротив дома 46 по ул.Обручева г.Прокопьевска, однако своевременно не принял мер к снижению скорости, и, кроме того, нарушил п.14.1 ПДД РФ, согласно которому, он был обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Создав опасность для движения пешеходов, нарушив тем самым п.1.5 ПДД РФ, согласно которому участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создать опасности для движения и не причинять вреда, Бедарьков совершил наезд на Фадееву Л.В. и Фадеева В.И., и по неосторожности смертельно травмировал их.

Кроме того, 10.11.06г. около 20 часов 50 часов Бедарьков, управляя автомобилем ГАЗ 3110, принадлежащим Рудяковой, двигался в г.Прокопьевске по ул.Обручева в направлении к перекрестку с проспектом Строителей г.Прокопьевска, заведомо зная о том, что совершил наезд на пешеходов Фадеева В.И. и Фадееву Л.В. и травмировал их, нарушил п.2.5 ПДД РФ, согласно которому он был обязан принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в экстренном случае отправить пострадавших на попутном, а если это не возможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение. Бедарьков, имея возможность оказать Фадеевой Л.В. и Фадееву В.И. помощь и, будучи обязанным позаботиться о них, с целью избежать ответственности за совершенное ДТП покинул место ДТП, оставив пешеходов без помощи, находившихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности.

В приговоре суд указал, что в ходе судебного следствия вина Бедарькова в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ установлена. «Бедарьков, совершив наезд на пешеходов Фадеевых, обязанный, согласно действующим правилам дорожного движения, принять меры к оказанию им доврачебной помощи, сознавая, что они находятся в беспомощном состоянии и не могут в силу своего тяжелого физического состояния позаботиться о себе, поставив потерпевших в такое состояние своими действиями, скрылся с места ДТП».

Приговором Рудничного районного суда г.Прокопьевск от 21.03.07г. (приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства) Катников осужден по ч.2 ст.264 УК РФ и ст.125 УК РФ. Судья пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Так, органами предварительного расследования установлено, что 10.10.06г. в 21 часу, в темное время суток, при пасмурной погоде, водитель Катников, не выполнив требования п.3.2 приложения ПДД, т.е. управляя автомобилем ВАЗ-2101 с не отрегулированными фарами нарушил п.2.7, п.10.1, п.1.5 ПДД, в результате чего совершил наезд на пешехода Бухарова и травмировал его. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Заведомо зная о том, что совершил наезд на пешехода Катников, нарушил п.2.5 ПДД РФ, имея возможность оказать Бухарову помощь и будучи обязанным позаботиться о нем, с целью избежать ответственности за совершение ДТП покинул место ДТП, умышленно оставив пострадавшего в темное время суток в безлюдном месте на проезжей части дороги без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности.

Обобщение уголовных дел показало, что непосредственного указания на наличие причинно-следственной связи между нарушением правил дорожного движения и «поставлением» потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние в приговорах не имеется. Приговоры содержат следующие ссылки: « Заведомо зная о том, что совершил наезд на пешехода…», « поставив потерпевших в такое состояние своими действиями». Тем не менее, д ля того чтобы наступила ответственность по ст.125 УК РФ, не имеет значения, виновен ли водитель в нарушении правил безопасности дорожного движения или нет.

Качество предварительного следствия.

Изучение уголовных дел показало, что при расследовании дел рассматриваемой категории следователями довольно часто допускаются ошибки при определении круга вопросов, разрешение которых возможно с помощью автотехнической экспертизы .

Из общего числа изученных уголовных дел по ст.264 УК РФ автотехническая экспертиза назначалась по 81 уголовному делу. Практически по всем делам данная экспертиза назначалась на стадии предварительного следствия.

По 5 из 81 дела, по которым проводилась судебная автотехническая экспертиза, следователями перед экспертами ставились не только технические, но и правовые вопросы.

Так, при производстве предварительного следствия по уголовным делам: по обвинению Кузьмина (уголовное дело рассмотрено Промышленновским районным судом 16.01.07г.), Аристова (уголовное дело рассмотрено Ленинским районным судом г.Кемерово 26.01.07г.), а также по целому ряду других дел, следователями был поставлен вопрос о том, какие пункты ПДД РФ были нарушены обвиняемым.

При назначении автотехнической экспертизы по делу в отношении Аристова следователь поставил следующий вопрос: «соответствуют ли показания водителя объективным данным, отраженным в схеме ДТП и протоколе осмотра места столкновения?».

По уголовному делу в отношении Косилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (дело рассмотрено Прокопьевским районным судом 16.07.07г.), следователем перед экспертом автотехником был поставлен вопрос «требованием каких пунктов ПДД РФ должен был руководствоваться пешеход?» Согласно материалам дела водитель совершил наезд на голову пешехода, который лежал поперек проезжей части.

Перед экспертом автотехником, проводящим экспертизу по уголовному делу в отношении Ходырева, рассмотренного Мысковским городским судом 30.05.07г., были поставлены следующие вопросы: «является ли опасностью для движения транспортного средства, выехавшего на перекресток со второстепенной дороги, наличие на середине нерегулируемого перекрестка взрослого пешехода?», «кто из участников данного ДТП (водитель или пешеход) должен был уступить дорогу?», «действия кого из участников ДТП с технической точки зрения находятся в причинной связи с ДТП?».

Эксперт в своем заключении указал, что для ответа на поставленные вопросы требуется оценка всех материалов дела, что находится в компетенции лица, расследующего ДТП.

В заключении эксперта автотехника по уголовному делу в отношении Марьичева и Шмырина, рассмотренного Ленинск-Кузнецким районным судом 16.10.07г., также указано, что решение об обоснованности действий водителей автомобилей ВАЗ-21103 и КамАЗ-5410 выходит за пределы компетенции эксперта автотехника, т.к. требуют оценки всех материалов, собранных по делу.

В ряде случаев перед экспертами были поставлены вопросы, которые не имеют экспертного смыла.

Так, например, при проведении судебной автотехнической экспертизы по уголовному делу в отношении Адушева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (дело рассмотрено Беловским городским судом 11.07.07г.), эксперт указал, что вопрос «располагал ли водитель автобуса НефАЗ технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем ГАЗ-2410?» не имеет экспертного смысла, поскольку до столкновения водитель автобуса НефАЗ в соответствии с требованиями абз.2 п.10.1 ПДД РФ применил торможение для снижения скорости, вплоть до остановки транспортного средства, т.е. автомобиль ГАЗ-2410 в данной дорожной ситуации совершил наезд на стоящий автобус. Таким образом, в данной дорожной ситуации предотвращение происшествия зависело от выполнения водителем автомобиля ГАЗ-2410 требований п.9.1 ПДД РФ.

По уголовному делу в отношении Денисенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (дело рассмотрено Заводским районным судом г.Кемерово 13.02.07г.), перед экспертом поставлен следующий вопрос: «располагал ли водитель автомобиля ВАЗ-21093 технической возможностью для предотвращения наезда на пешехода путем экстренного торможения, в момент возникновения опасности для движения — момент выхода пешехода из-за препятствия; момент начала реакции водителя на возникшую опасность при движении со скоростью в 60 км/час?». В заключении эксперт указал, что ответ на поставленный вопрос не имеет экспертного смысла, поскольку в данной дорожной ситуации предотвращение ДТП зависело не от технической возможности предотвратить наезд на пешехода путем экстренного торможения, а от выполнения водителем требований п.14.1 ПДД РФ.

Таким образом, изучение уголовных дел показало, что во всех случаях постановления перед экспертами вопросов, выходящих за пределы их компетенции, эксперты в своих заключениях указывали, что для разрешения подобных вопросов не требуется специальных познаний в области судебной автотехники, либо, что поставленный перед экспертами вопрос не имеет экспертного смысла.

Не единичны также случаи возвращения уголовных дел прокурором для производства дополнительного расследования . При этом чаще всего дела возвращались в связи с тем, что не в полном объеме установлены обстоятельства преступления, не установлены все обстоятельства подлежащие доказыванию.

Так, дополнительное расследование по указанным причинам проводилось по делам: в отношении Краснобродова, рассмотренному Заводским районным судом г.Кемерово 06.09.07г.; в отношении Ефремова, рассмотренному Рудничным районным судом г.Кемерово 18.09.07г.; в отношении Микова, рассмотренному Новоильинским районным судом г.Новокузнецка 17.05.07г.; в отношении Казанцева, рассмотренному Яшкинским районным судом 15.01.07г.; в отношении Сиюткина, рассмотренному Заводским районным судом г.Новокузнецка 26.01.07г., а также по ряду других дел.

Имели место случаи, когда следователями выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.264 УК РФ за отсутствием состава преступления. Основанием для принятия такого решения явилось то, что производство назначенного медицинского исследования не окончено по истечении срока, установленного ч.1 ст.144 УПК РФ, и невозможно определить, какой степени тяжести вред здоровью причинен пострадавшим.

Подобные постановления во всех случаях отменялись прокурором как вынесенные преждевременно, а, следовательно, незаконно, материалы направлялись для дополнительной проверки.

Имели место случаи, когда ошибки, допущенные на стадии предварительного следствия, являлись причиной признания судом доказательств, полученных с нарушениями норм УПК РФ, недопустимыми .

Так, по делу Козлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (дело рассмотрено Прокопьевским районным судом 16.07.07г.), в судебном заседании защитником подсудимого заявлено ходатайство об исключении из перечня доказательств схемы дорожно-транспортного происшествия, в связи с тем, что она получена с грубейшими нарушениями УПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.166 УПК РФ протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. В соответствии с ч.6 ст.166 УПК РФ протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении.

Судом установлено, что схема ДТП является приложением к протоколу осмотра места происшествия. При этом схема ДТП, не была составлена в окончательной форме во время проведения следственного действия или непосредственно после его окончания. Это подтверждается показаниями свидетеля Савинцева — инспектора ДПС, пояснившего, что место столкновения, а также тормозной след от мотоцикла он указал на схеме по памяти, находясь в служебном кабинете, т.е. не выезжая на место ДТП, следовательно, схема в окончательном варианте не была предъявлена лицам, принимавшим участие в следственном действии, и они были лишены возможности принести свои замечания и выразить свое несогласие с ней. При таких обстоятельствах, суд счел, что данное доказательство является недопустимым.

Имели место также случаи частичного отказа государственного обвинителя от обвинения . Однако такие частичные отказы от обвинения на квалификацию действий подсудимых фактически не повлияли, поскольку во всех случаях государственные обвинители обращали внимание на необходимость исключить из объема предъявленного обвинения указания о нарушении подсудимыми тех или иных пунктов Правил дорожного движения РФ.

16.07.07г. Прокопьевским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Косилова. Органами предварительного следствия Косилов обвинялся в нарушении п.п.2.7, 9.1, 10.1 ПДД РФ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В судебном заседании прокурор отказался от обвинения в части нарушения Косиловым п.2.7 ПДД РФ, поскольку объективных доказательств того, что Косилов управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не добыто, на медицинское освидетельствование Косилов доставлен своевременно не был, поскольку скрылся с места преступления, показания свидетелей в этой части противоречивы, сам Косилов факт употребления спиртного отрицал.

Следует отметить, что в судебной практике отсутствует единая точка зрения относительно порядка разрешения заявленного государственным обвинителем отказа от обвинения в части нарушения конкретного пункта Правил дорожного движения РФ.

Так, некоторые судьи считают, что в данном случае речь идет не об отказе от обвинения (ч.7 ст.246 УПК РФ), а об изменении обвинения в сторону смягчения (ч.8 ст.246 УПК РФ). Следовательно, необходимости в вынесении постановления о прекращении уголовного дела в части в таком случае не имеется.

Однако такая точка зрения разделяется не всеми судьями.

К примеру, органами предварительного следствия Попов обвинялся в нарушении п.п.10.1, 8.1, 2.5 ПДД РФ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В судебном заседании государственный обвинитель в порядке ч.7 ст.246 УПК РФ отказался от обвинения, предъявленного в части нарушения Поповым п.8.1. и п.2.5. ПДД РФ.

В связи с чем, постановлением Междуреченского городского суда от 20.06.07г. уголовное дело по обвинению Попова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, в части нарушения п.п.8.1, 2.5 ПДД РФ прекращено, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения в этой части.

Считаем, что данный вопрос требует дополнительного разъяснения Верховным Судом РФ.

Не единичны случаи возвращения судами уголовных дел указанной категории прокурору в порядке ст.237 УПК РФ .

Так, возвращая уголовное дело по обвинению Бедарькова в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.264 УК РФ и ст.125 УК РФ, судья Рудничного районного суда г.Прокопьевска указал следующее.

В соответствии с ч.2 ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу, в числе прочих обстоятельств, подлежит доказыванию форма вины обвиняемого. В диспозиции ч.3 ст.264 УК РФ содержится указание на неосторожность причинения смерти двум лицам, как обязательный признак данного состава преступления. В предъявленном Бедарькову обвинении по ч.3 ст.264 УК РФ указание на форму вины инкриминируемого ему деяния вообще отсутствует. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что препятствует рассмотрению дела по существу, поэтому дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

Кассационная практика Кемеровского областного суда показывает, что не во всех случаях судьи принимали обоснованные решения о возвращении уголовных дел прокурору.

Так, по поступившему в Яшкинский районный суд уголовному делу в отношении Лопатникова судья вынес постановление от 21.06.07г. о возвращении уголовного дела прокурору, поскольку следователем в нарушение требований ст.219 УПК РФ не было рассмотрено и разрешено ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в отношении Лопатникова за примирением сторон. Письменное ходатайство поступило после ознакомления с материалами дела, и было приобщено к делу. Судья счел, что данное обстоятельство является препятствием для рассмотрения дела и принятия по нему решения.

Действительно, из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе предварительного слушания потерпевшая Титова настаивала на разрешении заявленного ею на досудебной стадии производства по делу ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Лопатникова за примирением сторон, а Лопатников не возражал против заявленного потерпевшей ходатайства, т.е. стороны фактически были согласны примириться.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 07.08.07г. указанное постановление суда отменено, дело возвращено в суд для выполнения подготовительных действий к судебному заседанию.

Судебная коллегия указала, что в соответствии с положениями ст.237 УПК РФ уголовное дело возвращается прокурору в случаях, если допущенное в досудебном производстве существенное нарушение закона является препятствием к рассмотрению уголовного дела и суд не может устранить такое нарушение самостоятельно.

В соответствии с положениями ст.239 УПК РФ судья в ходе предварительного слушания может по ходатайству одной из сторон прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст.25 УПК РФ.

Возвратив дело прокурору, судья в постановлении не указал, почему суд без возвращения дела прокурору не может разрешить вопрос о возможности прекращения уголовного дела в отношении Лопатникова по предусмотренным ст.25 УПК РФ основаниям, если стороны согласны примириться.

После отмены кассационной инстанцией указанного постановления суда и по итогам предварительного слушания постановлением Яшкинского районного суда от 27.08.07г. уголовное дело в отношении Лопатникова по ч.2 ст.264 УК РФ прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

В ходе обобщения судебной практики выявлен один случай вынесения судом частного определения по фактам допущенных в ходе предварительного следствия нарушений.

При рассмотрении уголовного дела в отношении Зотова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, судьей Беловского городского суда 14.05.07г. вынесено частное определение в адрес прокурора г.Белово и начальника СУ при УВД г.Белово.

Судом установлено, что потерпевшим Нестеренко в ходе предварительного расследования к обвиняемому Зотову были заявлены исковые требования о возмещении морального и материаль­ного вреда, соответствующее исковое заявление имеется в материалах дела (л.д.100). Потерпевшим к исковому заявлению прилагались документы, подтверждающие понесенные им материальные расходы.

В судебном заседании установлено, что в материалах дела отсутствуют приложенные к исковому заявлению чеки и квитанции, представленные потерпевшим, в том числе, квитанции об оплате услуг представителя.

Суд в частном определении указал, что в соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. Обеспечение выполнения требований указанной нормы закона в ходе предварительного расследования возлагается на следователя.

В соответствии с ч.2 ст.54 УПК РФ гражданский ответчик, каковым в данном случае является подсуди­мый, вправе знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны, возражать против предъявленного иска.

По настоящему делу подсудимый был лишен возможности знать обстоятельства, на которых основаны исковые требования потерпевшего материального характера.

В связи с тем, что документы, подтверждающие расходы потерпевшего, в уголовном деле отсутствовали, суд вынужден был дело слушанием отложить, для обеспечения подсудимому и его защитнику возможности озна­комления с требованиями потерпевшего материального характера, и предоставлении времени для добровольного удовлетворения указанных требований, что и было сделано подсудимым.

Суд счел, что указанные действия следователя привели к необоснованной волоките при рассмотрении дела в суде, чем нарушены установленные законом права подсудимого, а также потерпевшего.

Практика назначения наказания за совершение преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ.

Статистика показывает, что за исключением 1 лица, все лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, осуждены к лишению свободы.

В одном случае приговором Яшкинского районного суда от 28.02.07г. Душинский осужден по ч.1 ст.264 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к штрафу в размере 6.000 рублей.

Как следует из приговора, при определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, а также личность виновного. Душинский по месту жительства характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины и раскаяние, то, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, оказание иной помощи потерпевшей после совершения преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда.

Указанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признал исключительными, позволяющими применить ст.64 УК РФ и назначить Душинскому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.264 УК РФ, т.е. в виде штрафа.

Часть 1 ст.264 УК РФ помимо основного наказания предусматривает дополнительное факультативное наказание в виде лишения права управления транспортным средством. В 30% случаев назначения наказания суд счел возможным применить дополнительное факультативное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Изучение уголовных дел показало, что не во всех случаях судьи надлежащим образом мотивируют принятое решение о применении дополнительного факультативного наказания.

Как правило, в приговорах судьи ограничиваются общими фразами, к примеру, о том, что дополнительное наказание назначается в целях наиболее полной реализации цели наказания. При решении вопроса о назначении наказания в виде лишения права управления транспортным средством судьями также учитываются обстоятельства совершенного деяния. Например, в приговоре Юргинского городского суда от 22.06.07г. в отношении Сергеева суд указал о грубом нарушении Сергеевым требований ПДД РФ в состоянии алкогольного опьянения, что явилось основанием для применения указанной дополнительной меры наказания.

Части 2 и 3 рассматриваемой статьи предусматривают назначение наказания в виде лишения права управления транспортным средством в качестве обязательного дополнительного наказания. Однако изучение уголовных дел показало, что 9 лицам из 67, суд счел возможным такое наказание не назначать, применив правила ст.64 УК РФ.

Так, например, как видно из приговора Заводского районного суда г.Кемерово от 13.02.07г., которым Денисенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, решая вопрос о виде и размере наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, характеризующегося по месту работы положительно, по месту жительства удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые. Суд счел указанные обстоятельства исключительными, дающими суду право не назначать Денисенко обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством. Кроме того, данное решение суд принял с учетом, того, что управление автомобилем входит в трудовые обязанности осужденного и назначение данного вида наказания может повлечь для Денисенко увольнение. Кроме того, в связи с вышеизложенным суд счел возможным и целесообразным назначить Денисенко наказание с применением ст.73 УК РФ.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 02.08.07г. изменен приговор Куйбышевского районного суда г.Новокузнецка от 23.05.0 7г. в отношении Орлова.

Судебная коллегия указала, что судом при назначении дополнительного наказания не учтены положения п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.07г. №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

В частности, Верховный Суд РФ рекомендовал судам при назначении дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами при наличии к тому оснований и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обсуждать вопрос о целесообразности его применения в отношении лица, для которого управление транспортным средством является профессией.

Как следует из материалов дела, Орлов длительное время работает водителем, характеризуется только положительно.

С учетом того, что судом не обсуждался вопрос о целесообразности лишения Орлова права управлять транспортными средствами, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, а также указанных судом в приговоре смягчающих обстоятельств (фактическое признание вины, положительные характеристики с места работы, наличие на иждивении престарелой матери-инвалида), совокупность которых при указанном характере совершенного преступления дает основания признать их исключительными, коллегия определила: с применением ст.64 УК РФ исключить из приговора назначение дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.

К аналогичному решению пришла и судебная коллегия Кемеровского областного суда, пересматривая 24.04.07г. приговор Центрального районного суда г.Новокузнецка от 20.02.07г., которым Таргаев осужден по ч.2 ст.264 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 3 года.

Судебная коллегия сочла совокупность смягчающих наказание обстоятельств, установленных судом: наличие на иждивении трех малолетних детей, положительную характеристику, а также то, что работа Таргаева в качестве водителя является основным источником доходов его семьи исключительными, позволяющими на основании ст.64 УК РФ не применять обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством.

Как усматривается из приговора Яшкинского районного суда от 15.01.07г. в отношении Казанцева суд при назначении наказания по ч.2 ст.264 УК РФ помимо прочего учел смягчающие наказание обстоятельства, к которым отнес признание вины, раскаяние, оказание иной помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления. Совокупность указанных смягчающих обстоятельств суд признал исключительными, дающими основание применить правила ст.64 УК РФ к дополнительному обязательному наказанию, предусмотренному санкцией статьи. Также суд указал, что принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Вместе с тем, судьи не всегда обосновывали свои решения относительно обязательного дополнительного вида наказания. К примеру, приговором Ленинск-Кузнецкого районного суда от 16.10.07г. Маричев и Шмырин осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, каждый к 3 годам лишения свободы без лишения права управления транспортным средством, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года.

Решая вопрос о виде наказания, суд не указал, по каким причинам счел возможным не применить к осужденным обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Изучение уголовных дел показало, что в 85,6% случаев, лишение свободы, назначенное лицам за совершение преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, признавалось условным.

Как правило, применение ст.73 УК РФ суды мотивируют тем, что осужденные по месту жительства и работы характеризуются положительно, имеют постоянное место жительства, регистрации и работы, ранее не судимы. Кроме того, суды учитывают конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих. Также учитывают влияние наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, а в ряде случаев, и мнение потерпевших, просивших назначить виновному наказание, не связанное с лишением свободы, что в свою очередь, вызвано возмещением морального и материального вреда, а в некоторых случаях, обещанием осужденных и впредь оказывать материальную помощь потерпевшему, что невозможно в условиях изоляции от общества.

В 3 случаях из 6 суд счел возможным считать назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы условным и за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.

Так, например, при назначении наказания Мальцеву за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, судья Киселевского городского суда в приговоре от 20.06.07г. указал, что «действует в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». Суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По данному делу установлено, что в результате нарушения Мальцевым ПДД, пострадало шесть человек, трое из которых погибли, а троим — причинен тяжкий вред здоровью.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено. В качестве смягчающих вину Мальцева обстоятельств, суд учел, что к уголовной ответственности он привлекается впервые, положительно характеризуется по месту жительства и работы. В деле имеются доказательства тому, что всем потерпевшим полностью возмещен материальный ущерб, компенсирован моральный вред, каких-либо претензий никто из потерпевших не имеет (в возмещение ущерба пострадавшим и их семьям, виновным выплачено около миллиона рублей). Суд также учел, что все потерпевшие не настаивают на строгом наказании.

По мнению суда, указанная совокупность смягчающих обстоятельств, свидетельствует о возможности и целесообразности назначения Мальцеву наказания без реального лишения свободы, т.е. с применением ст.73 УК РФ.

Основания отмены и изменения приговоров в кассационном и надзорном порядке.

В 2007 году судебной коллегией Кемеровского областного суда всего рассмотрено по ст.264 УК РФ 50 дел (с обвинительным приговором).

Результат кассационного рассмотрения дел по ст.264 УК РФ:

— оставлены без изменения – 27 обвинительных приговоров в отношении 27 лиц;

— изменено – 12 обвинительных приговоров в отношении 12 лиц;

— отменено на новое судебное рассмотрение — 10 обвинительных приговоров в отношении 10 лиц, из них 2 — в виду мягкости назначенного наказания.

Кроме того, 1 обвинительный приговор в отношении 1 лица отменен с прекращением производства по делу в связи со смертью осужденного.

Президиумом Кемеровского областного суда в 2007 году рассмотрено 1 уголовное дело по ст.264 УК РФ в отношении Шидловского. Приговор и кассационное определение оставлены без изменения.

В 3 случаях судебная коллегия отменила приговоры в связи с н есоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также за нарушением судом требований ст.307 УПК РФ.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 26.07.07г. отменен приговор Прокопьевского районного суда от 24.05.07г. в отношении Андриясова. Дело возвращено в суд на новое судебное рассмотрение.

Основанием для такого решения явилось то, что суд не привел всесторонний анализ представленных доказательств, должным образом не исследовал и не устранил имеющиеся противоречия в представленных доказательствах и не привел мотивы, по которым признал за основу обвинения одни доказательства и отверг другие.

В частности, судебная коллегия указала, что в соответствии со ст.307 УПК РФ, описательно — мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что описательно-мотивировочная часть приговора не соответствует требованиям указанного закона.

Так, суд признал Андриясова виновным в том, что он от 27.1104г. в нарушении требований п.п. 2.7, 10.1 ПДД РФ управлял автомобилем марки ВАЗ 2105 в состоянии алкогольного опьянения, при этом избрал скорость, не обеспечивающую безопасность движения и дающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением в связи с чем, его автомобиль занесло на встречную полосу движения, в результате чего Андриясов совершил наезд на двигавшийся во встречном направлении по своей полосе движения автомобиль марки «Нисан-Примьера» под управлением Антошкина, повлекший по неосторожности смерть Гонор, а также причинение тяжкого вреда здоровью Антошкину.

В основу приговора суд положил в качестве одного из доказательств, определяющего место столкновения автомобиля Андриясова с автомобилем Антошкина, заключение автотехнической экспертизы ( т.2-л.д.159-161).

В то время как указанная экспертиза не содержит в себе данных, указывающих на действительное место столкновения автомобилей Андриясова и Антошкина, а лишь в общем порядке приводит обстоятельства, по которым определяется место столкновения, в частности, по осыпавшейся грязи и мелким осколкам стекол автомобиля.

Кроме того, исходными данными для изготовления данной экспертизы послужила схема дорожно-транспортного происшествия (т.1-л.д.7), в которой указано и отображено лишь наличие осколков кузовных частей автомобилей, и отсутствует указание на то, имелись ли на месте ДТП отмеченные в заключении автотехнической экспертизы осыпь грязи и мелкие осколки стекла, бесспорно определяющие, согласно этой экспертизы, место столкновения автомобилей.

Таким образом, судом фактически не было установлено место столкновения автомобилей Андриясова и потерпевшего, а методика проведения автотехнической экспертизы и схема ДТП не соответствуют друг другу.

Кроме того, суд, признав Андриясова виновным в нарушении требований п.2.7 ПДД, сослался на показания допрошенных в качестве свидетелей сотрудников скорой помощи Рыженковой и Карповой, утверждавших о том, что при осмотре на месте ДТП Андриясова, от него имелся запах алкоголя, о чем ими была сделана отметка в медицинских документах.

В тоже время, суд оставил без внимания и не дал должной оценки имеющимся противоречиям в заключении судебно-медицинской экспертизы (т.1- л.д.201-207), из описательной части которого следует, что у Андриясова имелось алкогольное опьянение тяжелой степени, а в резолютивной части указано, что судить о наличии алкогольного опьянения в отношении последнего не представляется возможным. В то время как, в отношении потерпевшего Антошкина судом тщательно исследовано данное обстоятельство, хотя это и не вызывалось необходимостью в данном случае.

10.07.07г. судебной коллегией по уголовным делам Кемеровского областного суда отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение приговор Мысковского городского суда от 02.05.07г. в отношении Суркова, осужденного по ч.1 ст.264 УК РФ.

В соответствии с п.1 ст.307 УПК РФ, описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

Описывая преступное деяние, признанное доказанным, суд указал, что Сурков, не убедившись в безопасности движения, в нарушение требований п.п. 1.5 и 10.1 ПДД РФ, согласно которым «он должен был действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда», а «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», совершил наезд на лежащего пешехода — потерпевшего Михайлова.

Однако, мотивируя свой вывод о том, что между нарушением Сурковым ПДД РФ и наступившими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь, суд сослался на то, что Сурков, «не убедившись в безопасности своего движения, не выбрал безопасной скорости, не учел требований п.10.1 ПДД РФ, в результате совершил наезд на потерпевшего Михайлова, что повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего».

Таким образом, описывая преступное деяние, признанное доказанным, суд в одном случае сослался на нарушение Сурковым требований ч.2 п.10.1 ПДД РФ, а в другом — по существу на нарушение ч.1 п.10.1 ПДД, что является нарушением требований п.1 ст.307 УПК РФ, поскольку из приговора не видно, какое именно нарушение ПДД РФ повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Из приговора видно, что суд, принимая в целом первоначальные показания Суркова, данные в ходе предварительного следствия, отверг эти показания в той части, что наезд на потерпевшего произошел при движении автомобиля со стороны областной трассы в сторону магазина «Уран», и принял показания потерпевшего, данные в судебном заседании, что наезд на потерпевшего имел место при движении автомобиля в сторону областной трассы.

В то же время суд принял в качестве доказательств протокол проверки показаний Суркова на месте со схемой к нему (л.д. 26-29, 30) и протокол следственного эксперимента с участием Суркова (л.д.31-32), которые основаны именно на первоначальных показаниях Суркова. При этом суд не привел мотивы, по которым принял данные протоколы в качестве доказательств вины Суркова, и не указал в приговоре, принимает ли их в качестве доказательств в полном объеме, либо в какой-то части, и по каким основаниям.

По аналогичному основанию отменен приговор Центрального районного суда г.Новокузнецка от 03.10.07г. в отношении Алексина, осужденного по ч.1 ст.264 УК РФ (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 20.11.07г.).

Так, описательная часть приговора суда противоречит постановлению о привлечении в качестве обвиняемого Алексина в части направления движения автомобилей и места ДТП. Как следует из постановления, Алексин двигался со стороны Кузнецкого моста в направлении проспекта Октябрьского. Судом же установлено, что автомобиль Алексина двигался со стороны Левого берега в направлении Комсомольской площадки.

В 1 случае (уголовное дело в отношении Шидловского, рассмотренное Промышленновским районным судом 21.12.06г.) судебная коллегия приговор изменила, исключила из описательно-мотивировочной части приговора указание на нарушение Шидловским п.10.2 ПДД РФ, поскольку превышение скорости 70- 80 км/ч суд признал на основании субъективного восприятия очевидцев ДТП, свидетельских показаниях. Других доказательств превышения скорости, ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании не добыто (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 20.03.07г.).

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 05.04.07г. приговор Центрального районного суда г.Новокузнецка от 09.02.07г. в отношении Барбанова отменен в виду мягкости назначенного наказания.

Указанным приговором Барбанов осужден по ч.3 ст.264 УК РФ к 3 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

В кассационной жалобе потерпевшая указывала на то, что за время предварительного следствия и суда Барбанов ни разу не предложил своей помощи, не пытался загладить причиненный вред. По мнению потерпевшей суд не достаточно полно учел данные о личности Барбанова при назначении наказания, в частности, он шесть раз лишался права управления транспортным средством за управление в состоянии алкогольного опьянения (л.д.174), несмотря на это продолжал садиться за руль, пока не совершил данное преступление. Согласно заключению наркологической экспертизы Барбанов страдает опийной наркоманией и нуждается в лечении (л.д.188).

Отменяя приговор, судебная коллегия указала, что при назначении наказания Барбанову, суд не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а так же данные о личности виновного, вследствие чего назначил Барбанову чрезмерно мягкое наказание, не соответствующее характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления и данным о его личности.

В ходе обобщения кассационной практики по делам указанной категории выявлены также иные ошибки, допущенные судами при назначении наказания.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 19.07.07г. отменен приговор Рудничного районного суда г.Прокопьевска от 21.05.07г., которым Яковлев осужден по ч.1 ст.166 УК РФ к штрафу в сумме 5.000 рублей, по ч.1 ст.264 УК РФ к 1 году лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком до 1 года.

Отменяя данный приговор, судебная коллегия указала, что при назначении дополнительного наказания суд неправильно применил уголовный закон и не указал конкретно на какой срок назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, т. к. формулировка суда, сроком «до 1 года» исключает возможность однозначного толкования и исполнения приговора суда.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 23.08.07г. изменен приговор Березовского городского суда от 18.06.07г., которым Федорович осужден по ч.2 ст.264 УК РФ.

Коллегия указала, что составом данного преступления охватываются наступившие последствия, однако суд необоснованно принял во внимание при назначении наказания тяжесть последствий совершенного преступления.

Кроме того, суд надлежаще мотивировал в приговоре возможность не назначения дополнительного наказания осужденному, указав, что он работает водителем большегрузного автомобиля, не имеет другой специальности. Однако при этом не сослался на ст. 64 УК РФ, не установил исключительных обстоятельств, чем нарушил требования закона.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 03.05.07г. отменен приговор Новокузнецкого районного суда от 19.02.07г. в отношении Лосоногова.

Суд в приговоре предположил различные варианты движения встречного транспорта, участвующего в ДТП по данному делу. Коллегия указала, что предположительные выводы суда о причинно — следственной связи между действиями подсудимого и наступившими последствиями недопустимы.

Кроме того, как видно из приговора, наказание Лосоногову судом назначено с применением ст.73 УК РФ условно, как в части основного, так и дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.264 УК РФ, что противоречит требованиям ст.73 УК РФ, поскольку условное осуждение законом предусмотрено лишь в отношении основной меры наказания.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 29.07.07г. отменен приговор Рудничного районного суда г.Кемерово от 08.08.07г. в отношении Шварок.

Мотивируя свое решение о применении дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством, суд указал, что данный вид наказания применять к Шварок нецелесообразно, поскольку водительское удостоверение осужденному не выдавалось.

Коллегия указала, что при назначении наказания суд должен в силу ст.60 УК РФ учитывать характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а не целесообразность.

Отсутствие у Шварок водительского удостоверения само по себе не является основанием для освобождения подсудимого от дополнительного обязательного наказания.

Обобщение судебной практики показало, что особых затруднений при рассмотрении уголовных дел, предусмотренных ст.ст.166, 264, 125 УК РФ, у судей области не возникает. Ошибки, допускаемые судьями, носят, как правило, общий характер: — это нарушения требований ст.307 УПК РФ; н есоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела; ошибки, допускаемые при назначении наказания.